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最高法院裁定無需故意在商標(biāo)侵權(quán)案件中牟利

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2020年4月23日,美國最高法院(最高法院)一致裁定,商標(biāo)所有人無需為了表明侵權(quán)人的利益而證明發(fā)生了故意的商標(biāo)侵權(quán)行為。Romag Fasteners,Inc.訴Fossil Group,Inc.,第18-1233號(2020)。
Romag緊固件公司(Romag)起訴著名皮革制品公司Fossil Group,Inc.(Fossil)侵犯商標(biāo)權(quán),因為它發(fā)現(xiàn)Fossil在化石皮革制品中使用了仿冒的Romag皮革緊固件。雙方先前已經(jīng)達成協(xié)議,化石將制造和銷售包含Romag皮革緊固件的產(chǎn)品,但是當(dāng)Romag發(fā)現(xiàn)化石雇用的中國工廠使用假冒產(chǎn)品時,這種關(guān)系惡化了。Romag聲稱Fossil沒有解決假冒問題后,便提起訴訟,指控商標(biāo)侵權(quán)并以Fossil的利潤形式要求賠償。
陪審團裁定化石在“無情地漠視” Romag的商標(biāo)權(quán)的情況下行事,但它認(rèn)為沒有足夠的證據(jù)表明Fossil故意侵犯了Romag的商標(biāo)。當(dāng)Romag向地方法院尋求化石的利潤的命令時,它拒絕援引第二巡回法院的判例,即商標(biāo)侵權(quán)案中的原告必須證明被告人故意侵權(quán),才能獲得被告的利潤。羅馬格(Romag)向最高法院提起上訴,表明巡回法院在這些案件中如何考慮故意行為之間存在差異-許多人僅將故意侵權(quán)行為視為要考慮的重要因素,而其他人則認(rèn)為,要求被告甚至無法獲得利潤。
最高法院在裁決中提供了非常必要的澄清,即故意性不是根據(jù)15 USC§1125(a)判給商標(biāo)侵權(quán)人侵權(quán)利潤的前提。它還警告法院,當(dāng)不存在語言時,請勿將其讀入法規(guī)。法院指出,《蘭納姆法》(Lanham Act)明確規(guī)定了何時根據(jù)被告的侵權(quán)意圖才能使原告有權(quán)獲得法律上的某些救濟。例如,法院指出了商標(biāo)主張的明確語言根據(jù)15 USC§1125(c)進行的稀釋,其中要求被告故意采取行動以使利潤可得,這是《蘭納姆法》在需要時明確表明意圖的示例。戈索奇大法官確認(rèn),通過政策來確定密碼不是法院的工作,并告誡說,盡管意圖是在判給損害賠償時要考慮的重要因素,但為了獲得利潤,這并不是必須顯示的負(fù)擔(dān)。
根據(jù)法院的裁定,原告可以通過在商標(biāo)上顯示該商標(biāo)來追回被告的利潤。即使被告無意侵權(quán),也會發(fā)生侵權(quán)行為。但是,這并不意味著意圖不再重要。在決定判給損害賠償時,包括被告是否故意侵權(quán),仍然需要法院考慮每個問題的獨特事實和情況。很難想象“無辜的侵權(quán)人”將被置于與故意的標(biāo)準(zhǔn)相同的標(biāo)準(zhǔn)下,但是只有時間才能證明法院如何根據(jù)這一判決來解釋故意的重要性。法院明確表示,出于《蘭納姆法》對無辜者與故意侵權(quán)者的考慮,它將警棍交給國會,因為這是只有國會才能采取行動的政策決定。

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