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權(quán)利對象區(qū)別有助于判斷知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的范圍

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知識產(chǎn)權(quán)之間的差異就是其所保障實現(xiàn)的知識功能之間差異,就是其客體的差異,就是為實現(xiàn)這些功能而在立法上予以確定的各種具體權(quán)能之間的差異。對于具體知識產(chǎn)權(quán)而言,只是對處于其知識功能范圍內(nèi)的各種權(quán)能才予以規(guī)制。比如,他人利用作品(技術(shù)方案書)解決具體的技術(shù)問題,利用其實用技術(shù)功能,這時就沒有落入著作權(quán)法的規(guī)制范圍。同樣,他人復(fù)制了專利文件,但是沒有實施之,也僅僅是侵犯了著作權(quán),而不是專利權(quán)。再比如,根據(jù)設(shè)計圖紙制造出具體的產(chǎn)品,就不屬于精神功能的范疇,而是體現(xiàn)為一種實用功能,沒有侵犯著作權(quán)。復(fù)制、發(fā)行設(shè)計圖紙也沒有利用其實用功能,不能認(rèn)定侵犯專利權(quán)。可見,客體的差異劃定了不同知識產(chǎn)權(quán)的具體保護(hù)范圍。
在繪畫作品的精神功能和實用銷售功能關(guān)系上,則相對復(fù)雜一些。比如,在《武松打虎》畫作案件中,經(jīng)營者利用他人享有著作權(quán)的繪畫作為商標(biāo),這是利用了繪畫的實用功能?;诠δ芊治龅目剂?,首先,作者并沒有把《武松打虎》畫作用作商標(biāo),并不需要保障《武松打虎》畫作的實用銷售功能并將此種利益歸屬于作者。因此,在《武松打虎》案件中,不存在侵犯作者商標(biāo)權(quán)問題;其次,從表面上看,經(jīng)營者利用的是畫作的實用銷售功能,而不是其精神功能,好像是沒有侵犯作者的著作權(quán)。其實,在用作商標(biāo)的過程中,勢必會大量地復(fù)制、發(fā)行畫作,同時也可能進(jìn)行改編以適應(yīng)商標(biāo)的用途,這些復(fù)制、發(fā)行、改編行為本身就屬于著作權(quán)的權(quán)能,涉及到作品的精神功能,落入了著作權(quán)的保護(hù)范圍之中,因而仍然侵犯了著作權(quán)。
美國版權(quán)法第102(b)規(guī)定:“在任何情況下,對作者的獨創(chuàng)作品的版權(quán)保護(hù),決不擴(kuò)大到任何思想、程序、方法、體系、操作方法、概念、原理或發(fā)現(xiàn),不論在這種作品中這些是以什么形式描述、說明、圖示或體現(xiàn)的?!边@就是著名的思想表達(dá)二分法原則,就是說,專利法保護(hù)的是思想,著作權(quán)法保護(hù)的是表達(dá)。為了防止社會公眾不受限制地利用思想,必須獲得專利權(quán)。其實,這里所明確宣示的,只是著作權(quán)法并不保護(hù)作品的實用技術(shù)功能,只是保護(hù)作品的精神功能而已。
另外,根據(jù)我國專利法第63條規(guī)定,假冒他人專利的,依照侵犯專利權(quán)進(jìn)行處理。實際上,假冒他人專利的行為既沒有實施他人的專利,也沒有銷售、進(jìn)口專利產(chǎn)品,未利用他人發(fā)明的實用技術(shù)功能,因而沒有侵犯他人的專利權(quán),只是違背了專利行政管理秩序和市場競爭秩序。
總之,區(qū)分知識產(chǎn)權(quán)對象和客體,將知識產(chǎn)權(quán)客體界定為知識功能,就可以通過知識功能分析系統(tǒng)地界定各種具體的知識產(chǎn)權(quán)對象,厘清各種知識產(chǎn)權(quán)之間的本質(zhì)區(qū)別,判斷知識產(chǎn)權(quán)是否成立及其保護(hù)范圍,解決知識產(chǎn)權(quán)法上的疑難問題,這就是對象、客體區(qū)分在知識產(chǎn)權(quán)法上的具體意義。當(dāng)然,在知識產(chǎn)權(quán)法上,區(qū)分知識產(chǎn)權(quán)對象、客體的意義不止于此,上文僅僅是略舉其中的數(shù)例而已。

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